Основное содержание через RSSПоследняя статья

Раздел имущества при разводе супругов.

Духовность и материальные блага – основа каждой семьи. Совместно нажитое в браке имущество принадлежит обоим супругам. Но вдруг семья разрушилась. Как поделить по справедливости совместное имущество, не задев при этом интересы  одного из супругов и несовершеннолетних детей?

Все взаимоотношения в семье прописаны в Семейном кодексе РФ, позволяющем супругам определить договорённости на имущество, а именно – брачный договор. Если таковой отсутствует, то все разногласия урегулируются судом на основании Гражданского кодекса РФ. Если брак между супругами официально не зарегистрирован и является гражданским, то при расставании подаётся иск о разделе совместной долевой собственности.

При подачи искового заявления  одним из супругов, мировой суд по месту жительства компетентен выделить из общей собственности супругов те части, которые причитаются каждому из них в период действия брака, либо после развода (3 года со дня его расторжения). К данному заявлению должны быть приложены  некоторые документы, предусмотренные в таких случаях: перечень имущества, подлежащего разделу, с указанием стоимости каждой отдельной единицы, документ, подтверждающий указанные цифры (делается независимым экспертом – оценщиком), оплаченную истцом квитанцию за уплату госпошлины, св-во о расторжении брака, паспорт истца.

Не всё имущество, нажитое в браке, является совместным. Некоторое имущество всё же не подлежит разделу, даже несмотря на законный брак супругов.

Совместное имущество. Доходы обоих супругов от любых видов деятельности, любые выплаты государства, не несущие целевого назначения, имущество, приобретённое на общие средства, независимо от того, на чьё имя оно было оформлено.

К сожалению, законом не установлено чётких граней на совместное имущество супругов. Закон предполагает, что состоящие в браке люди имеют равнозначные права, распоряжаясь им по обоюдному согласию. Возможно и самостоятельное распоряжение, если только оно не требует нотариальных заверений и государственных регистраций.

Личное имущество. Имущество, приобретённое до брака, подаренное или унаследованное, личные вещи (не драгоценности).

Для исключения вероятности раздела личного имущества, суду должны быть предоставлены доказательства его приобретения до вступления в брак, подтверждённые только документально.

Возможны случаи перехода личного имущества в общее, при которых за время брака данное имущество было повышено в цене за счёт общих средств.

Задача суда – установить личное имущество и разделить между супругами совместное имущество.

Долговые обязательства также подлежат разделу между супругами. Изначально предполагается, что доли супругов – 50/50, но обстоятельства (лишение свободы и т. п.) предусматривают смещение долей в сторону одного из супругов. После выделения долей суд устанавливает денежное соответствие каждой доле и разделяет имущество по наименованиям, подробно указывая принадлежащее каждому из супругов.  При невозможности разделения целостного имущества (автомобиль, техника и т. п.), суд принимает решение о передаче такого имущества одному из супругов, другому же назначает выплату компенсации за долю в нём в денежном эквиваленте (если только сумма выплаты гораздо меньше по отношению к целой стоимости имущества), либо в виде другого имущества. При передаче суд обязательно учитывает интересы каждого из супругов в его использовании (возможна причина большей привязанности). Суд устанавливает сроки по выплате денежной компенсации, нарушение которых грозит штрафными санкциями согласно Гражданского кодекса.

При наличии у супругов несовершеннолетних детей, суд определяет доли в совместном имуществе, учитывая их интересы. Как правило, доли в собственности увеличиваются у того супруга, с которым остаются дети после развода согласно Семейного кодекса РФ. Имущество, приобретённое для детей, не подлежит разделу, не облагается выплатой компенсаций – передаётся в полном объёме тому родителю, с кем будут проживать несовершеннолетние дети.

Раздел имущества – очень спорный вопрос. Никогда нельзя предварительно предугадать, чем закончится судебное разбирательство, поэтому рекомендуется, непосредственно перед подачей иска о разделе имущества, получить полноценную консультацию у специалиста.

Новое на сайте

Всё о взыскании алиментов согласно Российского законодательства

Существует два способа взыскания алиментов, согласно Российского законодательства, на основании соглашения и на основании судебного  решения.

Взыскание алиментов на основании соглашения. Когда родители сами определяют форму и порядок выплаты алиментов на несовершеннолетних детей. Этот цивилизованный взаимовыгодный способ взыскания является наиболее миротворным, исключает всевозможные конфликты между родителями ребёнка. Данное соглашение заключается в письменной форме во время брака, либо после его расторжения, удостоверяется нотариально, в противном случае оно является недействительным. Неизменными условиями  соглашения являются: размер выплаты, способ выплаты и порядок уплаты алиментов.

Размер  выплаты алиментов определяется родителями самостоятельно, но при этом он должен составлять не менее (более возможно): на одного ребёнка – 1/4 дохода, на двух – 1/3, на трёх и более – 50 %.

Согласно соглашения, алименты могут выплачиваться периодически, единовременно, путём предоставления имущества и т. п. Порядок уплаты  тоже самый различный – через других лиц, телеграфным переводом либо перечислением на счёт в банке.

Расторжение либо изменение мирного соглашения  действительно, когда произведено по взаимному соглашению, нотариально и в письменной форме. При заинтересованности изменения или расторжения соглашения одной из сторон, возможно обращение в суд с иском.

На основании судебного решения. Возможно лишь при отсутствии соглашения. Возбуждается согласно исковому заявлению,  содержащему: название суда, Ф.И.О., место жительства истца и ответчика, обстоятельства, предшествующие требованиям о взыскании алиментов, прилагаемые к заявлению некоторые документы (свидетельство о рождении ребёнка, копия заявления). Готовятся в трёх экземплярах: два – в канцелярию суда, один – на руках истца.

Как правило, дела о взыскании алиментов рассматриваются мировыми судами. Исключением является районный суд, когда требуется оспаривание родительских прав, установление отцовства и т.п.

Исковые заявления предъявляются по месту жительства либо истца, либо ответчика.

Алименты присуждаются с момента обращения истца в суд. Три года – максимальный период для взыскания задолженности по алиментным выплатам. Это исключительные случаи, когда истец принимал меры к получению алиментов, а ответчик всячески уклонялся.

Если ответчик имеет нерегулярный доход, суд самостоятельно определяет размер взыскиваемых алиментов. При сокрытии ответчиком своих доходов, суд определяет размер алиментов, исходя из стоимости принадлежащего ему имущества.

Когда судебные разбирательства затягиваются, выносится судебное постановление о взыскании алиментов до окончательного вынесения решения. Если выплачиваемая сумма за этот период  была превышена, она  истцом не возвращается.

Окончанием судебного разбирательства является вынесение судом решения (приказа), которое подлежит немедленному исполнению, но также может быть обжаловано ответчиком в течение десяти дней.

Судебные приставы – служба, контролирующая исполнение судебных актов. При достижении ребёнком совершеннолетия, к исполнению о взыскании принимаются исполнительные документы только при наличии задолженности (срок предоставления три года). Имущество должника  арестовывается  на сумму задолженности.

Задолженность по алиментам возникает, когда либо по соглашению, либо по решению суда  выплата алиментов не производилась. Взыскание задолженности осуществляется в течение трёх лет. Исключением являются случаи, когда задолженность возникает не по вине ответчика. Тогда происходит взыскание алиментов за весь период. Размер задолженности определяется приставом – исполнителем согласно установленному соглашением или решением суда размером алиментов. При несогласии одной из сторон с суммой задолженности, существует возможность обжалования в суде действий судебного исполнителя.

Поскольку экономические условия подвержены изменениям, для обеспечения прежнего уровня содержания истца производится индексация алиментов. Индексация размера  алиментов производится согласно соглашению, либо по общим правилам, которые предусмотрены в Семейном кодексе. Как правило, индексируются алименты в твёрдой денежной сумме судебным приставом в зависимости от увеличения минразмера оплаты труда. В случае несогласия ответчик вправе обратиться в суд.

Существует два вида ответственности за неисполнение алиментных обязательств: гражданско – правовая и уголовная.

Гражданско – правовая ответственность – за несвоевременную уплату алиментов ответчиком, который  обязан уплатить истцу компенсацию 1/2% за день просрочки от суммы накопленной задолженности. Исключением является, если данная задолженность по алиментам образовалась не по вине ответчика. Плательщик привлекается к ответственности по решению суда согласно заявления получателя алиментов.

Уголовная ответственность - злостное уклонение от выплат алиментов. Вопросы о возбуждении уголовных дел решаются службой судебных приставов, наказывается арестом до трёх месяцев, исправительными работами до одного года, либо работами на срок от 120 до 180 часов.

При отсутствии соглашения после судебного решения о размере алиментов в случае изменения материального,  семейного положения (появление в семье плательщика алиментов иждивенцев), суд вправе по требованию одной из сторон пересмотреть и изменить, либо вовсе отменить установленный фиксированный размер выплаты алиментов.

При улучшении материального положения получателя алиментов, когда он перестаёт быть материально нуждающимся лицом, либо значительное ухудшение положения у плательщика алиментов, нетрудоспособность членов его семьи, наступление инвалидности, наличие заболевания и т. п.  – основания для уменьшения размера алиментов, либо и вовсе к освобождению от их уплаты.

Освобождение судом плательщика алиментов от обязанности происходит при установлении совершённого получателем алиментов против плательщика умышленного преступления против жизни, здоровья, свободы, других прав, а также при наличии доказательств недостойного поведения получателем алиментов в семье (злоупотребление спиртными напитками, жестокое отношение в семье, аморальное поведение). В таком случае исковое заявление истца об уменьшении размера алиментов либо освобождении от их уплаты, подаётся в суд и облагается госпошлиной.

Прекращению алиментных выплат по соглашению или по решению суда предшествуют различные основания.

Прекращение выплат по соглашению. В случае смерти одной из сторон, либо по причинам, которые предусмотрены этим соглашением.

Прекращение выплат по решению суда. Также по причине смерти одной из сторон, при вступлении получателя алиментов в новые отношения, по достижении ребёнком совершеннолетия, при прекращении нуждаемости в помощи, при усыновлении ребёнка.

Эвтаназия. Уголовное преступление или облегчение участи безнадёжного больного?

Согласитесь, относиться  однозначно к умышленному лишению жизни человека, пусть даже неизлечимо больного, пусть даже с целью облегчить его участь, просто невозможно.

Отдельные государства испокон веков допускали и поощряли эвтаназию, другие же, напротив, считали убийством и строго за это наказывали. В современном мире религия и законы сошлись во мнении, что никто не вправе забирать человеческую жизнь, а по сему любое посягательство на неё – уголовно наказуемая разновидность убийства.

Все эти перипетии поспособствовали развитию современных медицинских технологий, при помощи которых появилась возможность длительное время поддерживать жизнь даже тяжело больным пациентам.

Российское законодательство признаёт эвтаназию преступлением, а именно – умышленным причинением смерти, поскольку определённые нормы в Уголовном Кодексе отсутствуют, а мотив сострадания учитывается лишь как смягчающее обстоятельство.

В настоящий момент есть несколько версий специалистов на предмет оценки эвтаназии. Одни предлагают признать её дополнительным обстоятельством, при котором исключается опасность для общества. Другие, и, кстати, большинство, относят её к преступлениям против жизни. Истина, как всегда, где-то посередине.

Поэтому существует острая необходимость в дополнении действующего законодательства РФ привилегированной нормой, которая бы сумела разграничить лишение жизни во благо и умышленные убийства,  представляющие угрозу для общества. Германия, Перу, Польша, Грузия, Азербайджан – страны, вводящие в свой Уголовный Кодекс уголовно – правовую норму.

«Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан», согласно которым эвтаназия является уголовно наказуемой, – одна из причин отсутствия в Уголовном Кодексе РФ такой необходимой привилегированной нормы. Подобный запрет содержит и клятва Гиппократа.

Стоит заметить, что  при вводе в УК предлагаемой нормы, предварительно нужно чётко определить эвтаназию как понятие, также определиться с её признаками: субъективными и объективными. Во – первых, многие специалисты в области права считают эвтаназию умышленным убийством мучительно страдающего неизлечимого больного, совершённым, прежде всего, по его просьбе. Но как показывает медпрактика,  умышленно лишить жизни больного могут и помимо его воли – как лечащий врач, так и родственники. Следовательно, эвтаназия – лишение жизни больного с целью избавления его от страданий, вызванных неизлечимой болезнью, осуществлённое с согласия больного,  его близких, либо по инициативе врача по мотиву сострадания. Только такое определение этого явления позволит провести грань между убийством во благо и преступлениями, предусмотренными ст. 105 УК РФ. Жертвы посягательств (неизлечимые больные),  мотив преступления (сострадание к смертельно больному) и цели виновных (избавление больного от мучений методом искусственного умерщвления) – отличия, которые станут очевидными при проведении данной грани.

Поскольку жертвой эвтаназии может быть только смертельно больной человек, обречённый на муки, то лишение жизни больного, который испытывает физические страдания, вызванные не смертельной болезнью, а, например, болезненным состоянием вследствие наркотического голода, не рассматривается как эвтаназия.

Эвтаназия может осуществляться как в активной, так и в пассивной форме. Активная – умышленное причинение больному лёгкой и быстрой смерти. Осуществляется по инициативе врача без согласия больного, который вследствие остро протекающей болезни не имеет возможности высказать своё согласие. Тогда лечащий врач умышленно увеличивает дозу лекарства до смертельной.

Пассивная – не оказание смертельному больному медпомощи, необходимой для поддержания его жизни. Осуществляется как с согласия больного, так и без его ведома по инициативе врача.

В современном мире пассивная эвтаназия разрешена более, чем в 40 странах, а вот активная -  в Голландии, и то, лишь с 2001 года.

В России вопрос уголовной ответственности за эвтаназию пока ещё остаётся открытым.

Шанталь Себир

Француженка Шанталь Себир, которая просила дать ей право «умереть достойно», но которой было отказано в эвтаназии, была найдена у себя дома мертвой.

52-летняя Себир, живущая в Кот д’Ор в центральной Франции, уже восемь лет страдала от неизлечимой опухоли носовой полости, которая сильно деформировала ее лицо и причиняла нестерпимые мучения, и обратилась с просьбой об эвтаназии.

Усыновление ребёнка

Прежде всего, усыновление производится по решению суда на основании заявления лиц, желающих стать родителями чужому малышу (ст. 125 СК РФ). Все дела по данному вопросу рассматриваются по определённым правилам (гл. 29 ГПК). Любое ведение судебного порядка по вопросам усыновления направлено лишь на усиление гарантий защиты прав ребёнка.
Граждане РФ, желающие усыновить ребёнка, должны подать заявление в районный суд по месту нахождения усыновляемого ребёнка. Если же будущие родители иностранцы, либо лица без гражданства – в областной суд и суд общей юрисдикции.
Заявление должно соответствовать установленной в таких случаях форме с обязательным указанием имён будущих родителей и усыновляемого ребёнка, места их жительства, сведений о родителях малыша, причин усыновления со стороны будущих родителей, просьбы о полном изменении метрики ребёнка, если ему ещё не исполнился один год. К заявлению должен прилагаться ряд соответствующих документов: копия свидетельства о браке, медзаключение о состоянии здоровья усыновителей, справки с мест работы о занимаемых должностях и справки о доходах, документ о праве собственности на жильё, документ, подтверждающий постановку на учёт в качестве кандидатов в усыновители.
Если потенциальные усыновители являются гражданами РФ, но не проживают в России, либо лица без гражданства, то помимо вышеперечисленных документов, прилагаемых к заявлению, необходимо заключение компетентного органа государства об условиях их жизни, разрешение на въезд и постоянное место жительства ребёнка на территории государства, в котором они постоянно проживают. Если потенциальные усыновители иностранцы, то дополнительно к вышеизложенному перечню необходимо согласие законного представителя ребёнка, а также, в случае необходимости, согласие самого ребёнка. Документы должны быть переведены и легализованы.
В процессе подготовки дела к суду органы опеки должны доказать, что данное усыновление не угрожает интересам ребёнка. Оформление такого заключения и предоставление его в суд происходит по установленным правилам. Также к заключению должны быть приложены следующие документы: акт обследования жизненных условий усыновителей, свидетельство о рождении ребёнка, медзаключение о состоянии здоровья и развития усыновляемого ребёнка, согласие на усыновление и возможные изменения метрики самого ребёнка, достигшего десяти лет, согласие родителей ребёнка на его усыновление, согласие на усыновление попечителя либо учреждения, в котором находился ребёнок, документ, подтверждающий невозможность передачи ребёнка в семью российских граждан или на усыновление родными ребёнка, если потенциальные усыновители иностранцы.
Любые заявления об усыновлении рассматриваются в закрытом судебном порядке с обязательным присутствием прокурора, представителя органа опеки, усыновителей, ребёнка, если его возраст достиг четырнадцати лет.
Рассмотрев заявление об усыновлении, суд либо удовлетворяет просьбу усыновителей, либо отклоняет её. При удовлетворении просьбы ребёнок признаётся усыновленным конкретными лицами. С этого момента вступают в силу их взаимные права и обязанности.
Отмена усыновления ребёнка, как и само усыновление, производится строго в судебном порядке (ст. 140 СК РФ).
И в заключение хотелось бы добавить: людям, принявшим такое непростое решение – взять в свою семью на воспитание чужого ребёнка, подарив ему таким образом надежду на счастливую жизнь, преодолев нелёгкий путь при оформлении многочисленных документов, не опустив руки и доведя начатое до конца, низкий поклон за терпение, понимание и чуткое сердце!

Завещание и наследство

Явление, при котором имущество умершего человека переходит к другим людям в неизменном виде, называется наследование.

Смерть любого человека подлежит государственной регистрации, основанием для которой служит установленной формы документ, выданный медорганизацией. Подтверждается Свидетельством о смерти, выданным органами ЗАГСа.

Наследством являются личные вещи, имущество, имущественные права и обязанности умершего, но не связанные с его личностью (алименты, кредит и т. п.). А вот наследниками могут быть живые граждане на день открытия наследства, либо зачатые при жизни умершего, но родившиеся живыми  уже после открытия наследства.

Осуществление наследования бывает двух видов: по завещанию и по закону.

По завещанию

Завещанием называется законное объявление воли собственника  о порядке распоряжения его имуществом после смерти.

Оно относится к виду односторонних сделок, поскольку в его составлении участвует  лишь одна заинтересованная сторона.

Завещание считается действительным, когда  его составление осуществляется   дееспособным гражданином, т. е. прежде всего совершеннолетним, а также своими действиями создавающим и осуществляющим для себя гражданские права и обязанности.

Совершается составление только лично. Составитель  завещания в праве по своему усмотрению распорядиться своим имуществом без указания причин принятого решения, а также отменить или изменить уже созданный документ.

Если в завещании указано несколько наследников, но без конкретного указания причитающихся им долей, тогда считается раздел наследства между ними в равных долях.

В составлении завещания существует правило, не зависящее от его составителя – обязательная доля в наследстве, когда несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные иждивенцы наследователя, наследуют не мене половины доли, причитающейся им по закону (невозможность осуществления трудовой деятельности  по независящим от человека причинам, например, с возрастом или по состоянию здоровья, называется нетрудоспособностью).

Никто из участников составления и заверения завещания не вправе разглашать его содержание до открытия наследства. В случае разглашения тайны завещания завещатель имеет право на компенсацию морального вреда.

Завещание считается действительным, когда составлено в установленной Гражданским кодексом форме, удостоверено  нотариусом, а также собственноручно подписано завещателем.

По закону

В случае отсутствия завещания наследование происходит по закону в порядке установленной Гражданским кодексом РФ очерёдности. Представители каждой очерёдности наследуют имущество умершего в равных долях. Последующие очерёдности рассматриваются в случае отсутствия наследников в предшествующей очерёдности,  в случае их отказа от наследства, либо отстранения от наследования.

  • первая очерёдность (дети, родители, супруга)
  • вторая очерёдность (бабушка, дедушка со стороны обоих родителей, полнородные и неполнородные братья и сёстры, племянники и племянницы)
  • третья очерёдность (полнородные и неполнородные дяди и тёти)
  • четвёртая очерёдность (прадедушки и прабабушки)
  • пятая очерёдность (двоюродные внучки и внуки,  бабушки и дедушки)
  • шестая очерёдность (двоюродные правнучки и правнуки, племянники и племянницы, дяди и тёти)
  • седьмая очерёдность (падчерицы, пасынки, отчим, мачеха)

Открытие наследства происходит с фактом смерти человека, день открытия – день его смерти, место открытия – последнее место его жительства.

Принятие наследства наследником действительно в течении шести месяцев со дня его открытия, начинается  подачей уполномоченному лицу по месту открытия наследства ряда необходимых в таких случаях документов и проходит четыре этапа. В результате наследник получает документ, подтверждающий право на имущество – Свидетельство о праве на наследство, выданное уполномоченным лицом. А уже возникшее право собственности на имущество подлежит обязательной госрегистрации согласно Гражданскому кодексу РФ.

Как говорится – получите и владейте!

Суррогатное материнство. Некоторые тонкости деликатного вопроса.

Прародителем этого явления является Англия с 1989 года, когда женщине пересадили эмбрионы её родственников – сестры и её мужа.

Для женщин, пострадавших от оперативных вмешательств на половых органах, от травм,  по врождённым медицинским показателям, когда программа ЭКО невозможна либо прошла неуспешно, это порой единственный шанс стать генетической мамой малышу.

Суррогатными мамами, как правило, являются либо родственницы и подруги бездетных пар из сострадательных побуждений, либо совершенно посторонние люди, испытывающие денежные затруднения.

Женщина, готовящаяся стать суррогатной мамой, должна уже иметь своего здорового ребёнка, быть в возрасте до 35 лет, подходить по медицинским показателям, ведь здоровье будущего малыша во многом зависит от протекания беременности суррмамы.

Немаловажную роль  в вопросе суррогатного материнства является  психологический аспект как со стороны суррмамы, так и со стороны генетических родителей. Нося под сердцем ребёнка, у женщины  просыпается глубокий материнский инстинкт, и тогда она уже с трудом осознаёт, что является лишь своеобразным «инкубатором» для вынашивания совершенно чужого малыша, что лишь сдаёт своё тело  «в аренду», пытаясь решить свои материальные трудности и одновременно осчастливить  рождением наследника бездетную пару. Что касательно генетических родителей, они должны настроиться на родительство уже готового малыша без предварительных этапов его появления (естественного зачатия, беременности именно супруги, а не суррмамы). Поэтому как с заказчиками, так и с суррмамами постоянно должны работать и работают опытные психологи.

Зачатие и вынашивание суррмамой малыша  требует просто огромных материальных затрат, поэтому  в России такое явление как суррогатное материнство  существует исключительно на коммерческой основе.

Во многих странах суррогатное материнство запрещено в связи с религиозными убеждениями. А вот в России все юридические нюансы этого деликатного вопроса прописаны в Семейном Кодексе РФ, защищены 67 Приказом Министерства здравоохранения России. Вот некоторые из них: например, закон защищает право суррогатной мамы в решении вопроса о дальнейшей судьбе ребёнка – оставить его себе или отдать генетическим родителям, которые признаются таковыми только в случае письменного отказа суррмамой от ребёнка. По этому же закону генетические родители имеют право прервать достигнутую беременность, если вдруг по ряду причин передумают заводить общего ребёнка.

Россия одна из немногих стран, где закон целиком и полностью стоит на стороне суррмамы, защищая её интересы. Вот в Украине, например, даже без согласия суррогатной мамы генетические родители будут признаны таковыми.

Услугами суррогатного материнства могут воспользоваться лишь официально зарегистрированные супружеские пары, для одиноких женщин и мужчин такие услуги остаются без доступа, что иначе как «белым пятном» в законодательстве не назовёшь.

В законе есть и другие недоработанные моменты: например, судьба будущего малыша в случае развода родителей или в случае внезапной смерти родителей ещё до его рождения, будет ли малыш иметь законные права при разделе наследства или на алименты?!

Эти ситуации не предусмотрены законодательством, а значит, оно пока несовершенно.

Брачный договор. Нормативная база. Польза или вред для отношений?

Договор, который защищает права супругов на имущество, является брачным. Отношение общества, в частности супругов, к данному документу очень двояко: одни считают его лишь небольшой формальностью, приложением к своим чувствам и отношениям, другие же – напротив, проявлением недоверия к партнёру. Однако, с реалистической точки зрения, следует заметить, что отношения супругов базируются  не только на любви, уважении и т. п., а ещё и на имущественных взаимодействиях. Поэтому  не будет излишней  юридическая подкованность в этом вопросе.

С первого января 2004 г. в Украине начал своё действие новый Семейный кодекс Украины (СК Украины).

Накопление капитала заставляет состоятельных людей задуматься о безопасности нажитого имущества от посягательств со стороны. При заключении брака на общих основаниях, в случае развода  имущество супругов делится между ними поровну, что само по себе уже является посягательством на имущество партнёра.

Согласно ст. 92 СК Украины  заключить брачный договор возможно: до, в момент, либо после заключения брака.

Заключенный договор до вступления в брак вступает в силу с момента регистрации брака. Заключается в письменной форме, подлежа нотариальному удостоверению. В противном случае договор считается недействительным.

Существует 3 типа собственности, которые устанавливает брачный договор:

- раздельный режим (один из супругов является собственником отдельных вещей)

-общий режим (нажитое в браке имущество, во время брака принадлежит обоим супругам на праве общей совместной собственности)

-смешанный (нажитые в браке отдельные вещи являются собственностью одного из супругов,  остальные  - общей совместной собственностью).

Заключение  брачного договора между супругами должно происходить согласованно, с пониманием правовых последствий  в случае прекращения брака. В договоре допускается  указание суммы на содержание партнёра, несовершеннолетних детей. Однако этот размер должен соответствовать размеру алиментарных выплат (согласно ст. 181 СК Украины).

Суд может признать заключение брачного контракта недействительным в  случае его заключения при стечении тяжких обстоятельств,

Также брачный договор  применяется исключительно в случае разрыва супружеских отношений. При подписании  брачного контракта изначально можно определить имущество, переходящее в собственность каждого из супругов в случае развода, что позволяет избежать долгих бракоразводных процессов.

К сожалению, постоянно усложняет процесс раздела имущества изменение размера и стоимости имущества, поэтому в текст брачного договора желательно включать положения,   конкретизирующие  момент фиксации стоимости имущества.

В тексте брачного договора желательно отдельное урегулирование порядка раздела имущества в каждой из категорий: вклады и средства на счетах, недвижимое имущество, акции, мебель, транспорт, малоценные вещи и т. п.

Бывают случаи, когда имущество, принадлежавшее одному супругу, в соответствии с брачным договором, может полностью перейти к другому супругу.

Варианты раздела имущества:

-каждый из супругов без остатка забирает из брака все своё имущество

-один из супругов остаётся ни с чем

-раздел 50 на 50

Поскольку призвание брачного контракта это урегулирование имущественных отношений на все время брака, поэтому желательно регламентирование отдельных важных положений, уравновешивание интересов супругов, не допуская искажения их первоначальной позиции.

Любые изменения условий брачного договора должны заверяться нотариально. Изменения могут произойти и по решению суда в случае существенного ущемления интересов одного из супругов, детей. Одностороннее же изменение условий  не допускается.

Возможно заключение между супругами соглашения и осуществление раздела имущества самостоятельно, а лучше при помощи медиатора (независимого посредника-адвоката), способного самостоятельно уладить все юридические формальности.

В случае проживания супругами в нескольких местах, необходимо составить Соглашение о подсудности, выбрать конкретный суд для рассмотрения вопросов о  разделе имущества.

У супругов всегда есть право отказаться от брачного договора, подав заявление нотариусу. По требованию одного из супругов их брачный договор может быть расторгнут решением суда на основаниях о невозможности его исполнения.

И в заключение хотелось бы пожелать умения разделять духовное от материального.

Любите друг друга!


Страхование вкладов

Защита материальных и финансовых интересов граждан является одной из важнейших социальных задач любой страны мира. Страхование вкладов граждан обязательна во всех государствах Европейского Союза, так же оно действует в США, Японии, Бразилии и в большинстве странах СНГ.

В том случае, если банк прекращает свою работу и у него отзывают лицензию на проведение банковской деятельности, его вкладчикам в срочном порядке производятся финансовые выплаты.

При страховании своих вкладов гражданам не требуется заключение какого-либо договора, страхование происходит автоматически в силу закона. Специальная государственная организация за банк возвращает вкладчикам основную сумму их накоплений, после чего финансовые обязательства банка перед вкладчиками перенаправляются в государственную организацию.

Согласно закону о страховании вкладов при размере вклада до 100 тыс. государственная организация полностью возмещает ущерб вкладчику, а при размере от 100 до 200 тыс. рублей — 90%. По этому максимальная сумма выплат вкладчику в одном банке, независимо от количества открытых счетов, составляет  190 тыс. рублей. В случае валютных вкладов  происходит пересчет по курсу ЦБ.

Сумма компенсации не может превышать 190 000 рублей, даже если вкладчик хранит деньги в одном банке на нескольких счетах. Однако, если он имеет вклады в разных банках, в каждом из них ему гарантируются равные выплаты.

Актуальные вопросы жилищного права

Гражданским кодексом предусмотрено положение о соглашении социального найма в взаимоотношении государственного и муниципального жилищного фонда (ст.672). Данная норма закона содержится в гл. 35 ГК, посвященной договору коммерческого найма, который составляется с целью получения владельцем жилого помещения прибыли. Сфера действия соглашения коммерческого найма это частный жилищный фонд. В гл.35 ГК жестко означены те нормы (статьи), которые используются и в социальном и в коммерческом найме (п.3 ст.672), являются одинаковыми для того и другого. Косвенно названных в ГК норм договор социального найма регламентируются нормами жилищного законодательства; соглашение же коммерческого найма устанавливаются Гражданским кодексом. Помимо перечисленных в гл.35 ГК норм, которые применяются и к социальному и к коммерческому найму, и другие статьи Гражданского кодекса, которые действуют в отношении коммерческого найма, могут использоваться и в социальном.  Это четко регламентировано в ч.3 ст.672 ГК: другие законодательные нормы кодекса (кроме указанных в этой статье) применяются к социальному найму.

Согласно п.2 ст.687 ГК возможно расторжение соглашения о найме жилого помещения при отсутствии платы за жилые помещения за шесть месяцев, если соглашением (договором) не установлен более длительный срок найма, а при кратковременном найме – в случае отсутствии платы более чем за два срока установленного сторонами соглашения. Законодательная норма (ст.687 ГК) не значится в числе тех, которые являются едиными и для социального
и для коммерческого найма жилого помещения. Положения ст.687 ГК.

Ответ на вопрос о том, может ли ст.687 ГК применяться к социальному найму содержится в ст.15 данного Закона при отсутствии квартплаты и платы за коммунальные услуги по соглашению жилищного найма. В таких случаях возможно выселение с предоставлением другого жилого помещения, которое отвечает санитарным требованиям соответствующим нормам общежития. Но это действует при договоре социального найма. Выселение же за аналогичное нарушение соглашения коммерческого найма жилья предусмотрено (ст.687,688ГК) в этом случае предоставления другого жилого помещения не обязательно.

Как происходит расчет тарифов на автострахование

Тарифы на страхование для каждой модели автомобиля рассчитываются с учетом трех главных факторов.  Первый это статистика угонов, стоимость часа работ на СТО и наличие конкуренции между станциями технического обслуживания на ремонт определенных марок автомобилей. Эти факторы отличаются друг от друга в зависимости от марки автомобиля. К примеру, в ценообразование для Mercedes большую составляющую вносит угон, а для Renault – ремонт.

Основная причина разброса цен, по мнению экспертов, состоит  в том, что у большинства компаний отсутствует статистика, по которой можно точно рассчитать тариф. К примеру, если у небольших страховщиков есть две-три машины конкретной марки, то статистика по ценам получается не совсем точной.

Разница в ценах также зависит от способа покупки автомобиля. У машин, приобретенных в кредит, цена страхового полиса ниже чем у других. Основным требованием банков, которые занимаются автомобильным кредитованием, чтобы конечная стоимость автомобиля была разумной.  Из за этого страховой полис, купленный для кредитного  автомобиля, получается более чем  в 1,5 раза дешевле. От части в этом виновата и тотальная экономия на агентских процентах. Снижение цен, по наблюдениям самих страховых компаний, также встречается на рынке. Краткосрочное снижение тарифов на страхование подтверждает желание страховщика увеличить поступление денежных средств и увеличить свою  долю на рынке.